Установление факта принятия наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Установление факта принятия наследства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.

Фактическое принятие наследства у нотариуса

Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.

Разумеется, свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.

Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.

Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.

Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.

Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.

Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.

Обстоятельства, при которых нотариус, как правило, самостоятельно определяет фактическое принятия наследства:

  • Имело место совместное проживание наследника с наследодателем при его жизни. Это может быть подтверждено справкой о регистрации лиц по конкретному адресу (сведениями из домовой книги и т.д.). При этом, необязательно, чтобы совместное проживание наследодателя и наследника имело место именно в жилом помещении, которое входит в наследственную массу. Они могли проживать даже в неприватизированной квартире, или в жилье самого наследника. Главное – это наличие доказательств того, что они проживали вместе.
  • Наследник является сособственником наследуемого имущества. То есть, если наследник и наследодатель имели имущество на праве общей (совместной или долевой) собственности.

При вышеуказанных обстоятельствах нотариус, оценив в совокупности все представленные наследником доказательства совершения действий, направленных на принятие наследства, может самостоятельно установить факт принятия им наследства и выдать свидетельство о праве на наследство.

В каких случаях нотариус может отказать в установлении факта принятия наследства

  • Если, оценив ситуацию, нотариус придет к выводу о том, что действия наследника не свидетельствуют с достоверностью о фактическом принятии наследственного имущества, то он не установит данный факт, а разъяснит заявителю его право обращения в суд с данным вопросом.
  • То же самое произойдёт и в том случае, если у наследника не имеется письменного подтверждения фактического принятия наследства. Без документов нотариус не будет самостоятельно устанавливать этот юридически значимый факт.
  • При наличии между наследниками спора о праве нотариус также разъясняет заявителю право обращения в суд.
  • Если нет документального подтверждения родства между наследодателем и наследником, последнему придется прежде всего устанавливать в судебном порядке факт родства с наследодателем. А это значит, что нотариус точно отправит заявителя в суд. Обратите внимание, что при обращении в суд требования об установлении факта родства и об установлении факта принятия наследства можно заявить одновременно.

В большинстве случаев нотариусы отправляют фактических наследников в суд для решения вопроса об установлении факта принятия наследства. По практике, исключение составляют в основном те случаи, когда имело место совместное проживание наследника и наследодателя.

В любом случае помните, что нотариус вправе, но не обязан определять фактическое принятие наследником имущества наследодателя.

Что делать дальше после суда?

Действия истца после суда

№ п/п Ситуация Комментарий
1 Истец просил установить факт принятия наследства После оглашения судебного решения наследнику нужно обращаться к нотариусу. Свидетельство выдается на основании судебного акта. Позже наследник должен оформить право собственности.
2 Истец просил об установлении факта принятия наследства и признании права собственности После оглашения судебного решения наследник может сразу регистрировать право собственности

Комментарий к ст. 264 ГПК РФ

1. Одной из категорий дел, рассматриваемых в порядке особого производства, являются дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Особенностям правового регулирования порядка рассмотрения таких дел законодатель посвятил главу 28 ГПК РФ, содержащую пять статей, устанавливающих специфику подачи заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и особенности судебных решений по таким делам. Подход законодателя к изложению нормативного материала позволяет сделать вывод, что такие стадии судопроизводства, как подготовка дела к судебному разбирательству, непосредственно стадия судебного разбирательства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, спецификой не обладают и судопроизводство на этих стадиях осуществляется по общим правилам искового производства в двухмесячный срок.

Положения комментируемой нормы являются дефинитивными, поскольку содержат, во-первых, определение понятия «факты, имеющие юридическое значение» (ч. 1), а во-вторых, открытый перечень фактов, подлежащих установлению в судебном порядке (ч. 2).

Прежде всего, как следует из положений ч. 1 комментируемой статьи, установлению в судебном порядке подлежат не любые факты (события, действия), существующие в объективной реальности, а лишь те, которые могут порождать, изменять или прекращать личные или имущественные права как физических, так и юридических лиц. Таким образом, если определенное действие, событие, обстоятельство, имевшее место быть, может повлиять тем или иным образом на права и обязанности граждан и (или) организаций, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в порядке, предусмотренном последующими статьями комментируемой главы.

2. В ч. 2 комментируемой статьи законодатель перечисляет виды фактов, которые могут быть установлены судом в порядке особого производства.

Одним из фактов, установление которого судом может повлечь определенные правовые последствия, является факт наличия (отсутствия) родственных отношений (п. 1). Необходимость в установлении таких фактов, как правило, возникает в связи с необходимостью вступления в наследство, оформления права на пенсию в случае потери кормильца. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что наиболее часто родственные отношения устанавливаются с целью назначения пенсии и получения свидетельства о праве на наследство.

При установлении родственных отношений судебная практика рекомендует судам, рассматривающим дело, определять предмет доказывания по делу исходя из норм права, оснований требований и возражений участвующих в деле лиц.

Необходимыми доказательствами для установления факта родственных отношений являются:

— доказательства, подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, переписка, содержащие сведения о родственных отношениях лиц, и т.д.);

— справка из органов записи актов гражданского состояния (далее — ЗАГС) о невозможности восстановить свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.

Дополнительно (в зависимости от цели установления юридического факта) может потребоваться представление доказательств, подтверждающих отнесение заявителя к определенным субъектам, перечисленным в конкретном законе (см. Обзор Кемеровского областного суда от 27 августа 2004 г. N 01-19/386 «Обзор судебной практики рассмотрения судами Кемеровской области дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение»).

Следует иметь в виду, что при рассмотрении судом вопроса о наличии или отсутствии спора о праве при установлении факта родственных отношений подача нескольких заявлений об установлении родственных отношений с наследодателями наследниками одной очереди не свидетельствует о наличии спора о праве.

Пример: Определением Ленинского районного суда г. Чебоксары по делу N 33-3942/2013 заявление Н.Е. об установлении факта родственных отношений с Д.М., умершей в 2004 году, которая приходилась ей родной тетей — сестрой ее отца Е.М., оставлено без рассмотрения в связи с наличием спора о праве, поскольку на наследство Д.М. претендуют Н.Е. и В.Е. Однако судебная коллегия не усмотрела здесь наличие спора о праве, поскольку материалами дела установлено, что к нотариусу в 2004 году с заявлениями о принятии наследства после смерти Д.М. обратились Н.Е. и В.Е. как наследники второй очереди, не подтвердившие свои родственные отношения с умершей. Другие наследники к нотариусу не обращались, спора по наследству не инициировали. Таким образом, при наличии доказанности родственных отношений с умершей Д.М. оба претендента согласно ст. 1153 ГК РФ являются равнозначными наследниками, принявшими наследство, и нотариус обязан будет выдать им свидетельство о праве на наследство. В.Е. и Н.Е. являются родными братом и сестрой и оба устанавливают в районных судах по месту своего жительства родственные отношения с умершей Д.М. Основываясь на вышеприведенных фактах, судебная коллегия отменила определение суда об оставлении заявления без рассмотрения и вернула дело в тот же суд для рассмотрения по существу (см. подробнее Обзор судебной практики по гражданским делам за четвертый квартал 2013 года, подготовленный судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики).

Читайте также:  НДФЛ с больничного листа 2021: когда и кто платит

Подобной позиции придерживаются и другие суды (см., например, информационное письмо судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия от 20 января 2005 г. N 33Г-01 «Обзор судебной практики Верховного суда Республики Хакасия по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке в 2004 году»).

Судебный порядок восстановления прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство), в частности по утраченным документам на предъявителя, выданным сберегательными банками, распространяется как на случаи утраты этих документов, так и на случаи, когда документы утратили признаки платежности в результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам (на сберегательной книжке или на контрольном листе не сохранилась запись номера счета, не полностью сохранилась запись остатка вклада на сберкнижке и др.).

Образец

Заявление

о признании утраченного документа недействительным

К исковому заявлению об установлении факта принятия наследства необходимо добавить большой пакет документов, которые включают, как подтверждение факта принятия наследства, так и родство с покойным или вообще права на наследование. Обычно к исковому прошению полагается приложить следующие документы:

  1. Паспорт или удостоверение личности заявителя;
  2. Свидетельство о смерти наследодателя;
  3. Завещание или документ, подтверждающий родство;
  4. Документ, подтверждающий права наследодателя на наследуемое имущество;
  5. Бумаги с оценкой и характеристиками наследства (технический паспорт, кадастровый паспорт, а также акт оценки, если он есть);
  6. Квитанция с оплатой госпошлины;
  7. Все бумаги и доказательные справки о фактическом принятии наследства.

Территориальная подсудность дел об установлении факта принятия наследства

В силу пункта 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

Наследственные споры одни из самых сложных судебных споров, для успешного разрешения которых требуется опыт по ведению наследственных дел, а также знание законов и судебной практики.

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Судебная практика решения об установлении факта принятия наследства

Последовательность событий, предшествующих установлению, всегда аналогична. Правопреемник, оставленный без наследства, обращается к родственникам с просьбой по-хорошему разделить имущество, чтобы восстановить справедливость. Если те против и не хотят оформлять установление в нотариальном порядке, подается иск, инициируется судебный процесс. После разбирательства судья выносит вердикт, который отображается в постановлении органа. Теперь можно переоформлять собственность.

Пример ситуации, требующей проведения процедуры. Гражданин Сулимов А. В. является внебрачным сыном г-на Сахарова В. Н., который умер и оставил наследство. Законный ребенок подал заявление и желает установить себя единственным претендентом. На основании отсутствия прямых доказательств нотариус отказал Сулимову. Последний подал иск в суд. Был назначен анализ ДНК, который подтвердил родственную связь с кровным сыном Сахарова. Установление отцовства позволило Сулимову А. В. получить половину наследственной массы.

Правила написания заявления об установлении факта принятия наследства

Часто родственники, которые жили в одной квартире с умершим, не задумываются о том, что им надо писать какое-либо заявление или другой документ — иск. Живут в той же квартире, в которой жил умерший, пользуются его же вещами, оплачивают коммунальные платежи и налоги. Россия – страна, в которой это возможно и закон допускает такую ситуацию до тех пор, пока наследники не задумают продать или обменять недвижимость, то есть перерегистрировать на другое лицо. Некоторые люди могут писать заявление в администрацию, ЖЭУ или в иное место.

Но существует юридический порядок совершения таких действий. Неосведомленным в этих вопросах гражданам неизвестно, что есть единые правила обращения как в суд, так и к нотариусу, а также о существовании между ними различий.

В заявлении обязательно должны содержаться фамилия, имя, отчество наследника и данные наследодателя, а также нужно указать на согласие принять наследственную массу. Цель такого заявления – это выражение воли наследника воспользоваться наследством умершего. Документ должен иметь подпись и дату.

Читайте также:  Какие льготы положены ветерану труда федерального значения в 2023 году?

Правила определяют также единую форму заявления, что включает в себя сначала наименование органа, в который подается заявление, потом указывается от кого оно подано и его адрес, затем наименование заявления с краткой фабулой и далее собственно текст, который завершается подписью и проставляется дата. Но написанием бумаги дело может не ограничиться, потому что нотариус может не выдать нужную бумагу и тогда ничего не остается, как писать иск в суд.

Установление факта места открытия наследства

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (п. 1 ст. 20 и ч. 1 статьи 1115 ГК РФ, ч.ч. 2 и 4 ст. 1 ЖК РФ, ч.ч. 2 и 3 статьи 2 и ч.ч. 2 и 4 статья 3 Закона РФ N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Установление факта принятия наследства: необходимость и способы

Если вы – наследник, в какой-то момент придётся решить важный вопрос. Проходить ли через нотариальную процедуру, чтобы подтвердить свой статус официально? Жить дальше без беготни и сбора документов, но стать наследником фактически? Ведь закон допускает оба варианта.

Насколько хорошо или плохо пользоваться наследством без оформления у нотариуса? Лучше разобраться во всём до собственных решающих действий. Ведь даже соответствие ваших поступков законодательству не исключает судебных разбирательств впоследствии. Итак, сегодня мы поговорим о факте принятия наследства и признании права собственности в России.

Юристы отмечают, что далеко не всегда наследники отправляются прямиком к нотариусу. Чаще всего это делается из нежелания собрать документы, платить пошлину, просто по незнанию.

Вот тогда люди и совершают со своим наследством то, что в законе называют фактическим принятием. Они живут в квартирах своих умерших родных, пользуются их вещами, автомобилями, бытовой техникой и прочим.

Такая ситуация может продолжаться и месяцы, и годы. Если вещь не требует оформления прав собственности, едва ли возникнут какие-то затруднения.

А если речь о жилье, автомобиле, гараже, земельном участке? Таким имуществом мало просто пользоваться, даже если наследник за ним тщательно ухаживает и гасит все возможные долги. Закон требует оформления на такое имущество специальной документации.

Однако чтобы получить в госорганах свидетельство о праве собственности (например, на недвижимость), нужно сначала посетить нотариуса и получить документ о наследовании. Если после смерти человека не минуло шести месяцев, можно успешно пройти всю процедуру.

Первый вариант будет успешным только при серьёзной, уважительной причине. Второй обычно более успешен в своём исходе.

Какие нюансы в себе таит установление факта принятия наследства умершего родственника, расскажет следующий видеосюжет:

Стандартная процедура подразумевает следующий алгоритм действий:

  1. От фактического наследника требуется обращение в нотариальную контору в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя. Это правило установлено статьей 1154 ГК РФ.
  2. Нотариус потребует предоставления следующих документов:
      паспорта;
  3. свидетельства о смерти собственника;
  4. документа, подтверждающего родство между обращающимся и умершим.
  5. Специалист в области нотариата проверит факт наличия завещания, предусмотренного статьей 1120 ГК РФ, если оно имеется, и если обращающийся не будет в нем указан, тогда ему откажут в принятии наследства. Если он указан, то назначат дату для получения свидетельства о наследственном праве.
  6. От обращающегося потребуется заявление на вступление в наследство, написанное в письменной форме в кабинете нотариуса и по установленному образцу.
  7. В назначенный день фактический обладатель наследства получит свидетельство о праве на наследственное имущество, с которым потом отправится в регистрационную палату для получения документа о праве собственности.

Часто доказательства кажутся нотариусу недостаточными, и приходиться доказывать факт принятия наследства в судебном порядке. О том, как подать в суд иск о вступлении в наследство, мы рассказывали здесь.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *